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阿里等巨頭制造的市場集中是提高經(jīng)濟效率還是損害社會福利?

poa0_zhenjingsh ? 來源:智本社 ? 作者:清和社長 ? 2021-04-13 11:34 ? 次閱讀
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近期,市場監(jiān)管總局發(fā)布了《關于平臺經(jīng)濟領域的反壟斷指南(征求意見稿)》。媒體圈結合螞蟻暫停上市事件,掀起了一場反壟斷輿論風暴。

新財富一篇文章《收割者:騰訊阿里的20萬億生態(tài)圈》指出:“通過近年5000億-6000億元規(guī)模的投資并購,騰訊與阿里巴巴分別構筑了10萬億市值的生態(tài)圈,5年間膨脹了10倍。相比之下,上海市地方政府控制的上市公司總市值為2.8萬億元;深圳300余家上市公司總市值11萬億元;A股總市值10萬億美元。騰訊與阿里的資本能量,甚至已能與一座一線城市比肩。【1】”

很多人深感互聯(lián)網(wǎng)巨頭給生活帶來了諸多便利,但也對他們的市場支配力量以及引發(fā)的財富集中效應感到擔憂。

在歐美國家,反壟斷調(diào)查猶如懸在Facebook、谷歌頭上的達摩克利斯之劍。騰訊、阿里是否會面臨類似的監(jiān)管與調(diào)查?反壟斷,一直是一個非常有爭議的話題。行政性壟斷,在經(jīng)濟學界早已形成共識,已無需討論。但是關于對自然壟斷的調(diào)查,經(jīng)濟學家分歧很大。

如何界定壟斷?反壟斷的標準是什么?難道“大即原罪”嗎?反壟斷到底是支持創(chuàng)新者,還是打擊了創(chuàng)新者?Facebook、谷歌、騰訊、阿里等巨頭制造的市場集中,是提高了經(jīng)濟效率,還是損害了社會福利?

反壟斷,不僅是法律問題,更是復雜的經(jīng)濟學問題。本文從美國反壟斷簡史的角度,以經(jīng)濟學原理解析自然壟斷與反壟斷法。

1糊里糊涂的反壟斷

1890年,世界上第一部反壟斷法《反托拉斯法》誕生。這部被譽為“經(jīng)濟憲法”的法律,是政治斗爭的產(chǎn)物。

19世紀最后20年,美國財團發(fā)明了托拉斯組織,聯(lián)合同類大型企業(yè),一致行動主宰市場和控制價格。這導致嚴重的二元經(jīng)濟【2】,內(nèi)核是托拉斯及大型企業(yè)經(jīng)濟圈,外圍是圍繞著內(nèi)核形成的大量激烈競爭的小企業(yè)及困苦的底層工人。

1904年,美國各經(jīng)濟部門的托拉斯組織掌握的資本總量高達204億美元,其中1/3的資本掌握在7家大托拉斯的手中。1910年,托拉斯在美國一些工業(yè)部門的生產(chǎn)中所占比重如下:紡織工業(yè)為50%,玻璃制造業(yè)為54%,棉布印染業(yè)為60%,食品制造業(yè)為60%,釀酒業(yè)為72%,金屬工業(yè)(不包括鋼鐵)為77%,化學工業(yè)為81%,鋼鐵工業(yè)為84%【3】。

在外圍,大量中小企業(yè)主、農(nóng)場主、工人階級被托拉斯擠壓了生存空間,處于被社會淘汰的邊緣。底層農(nóng)民、小企業(yè)主、反壟斷黨、聯(lián)合勞動黨爆發(fā)了轟轟烈烈的反托拉斯運動,如格蘭奇運動、綠背紙幣運動、無政府主義運動,試圖打破鍍金時代沉悶的政治空氣。

所以,這部應政治訴求而生的法律,缺乏足夠的法理論證,顯得“簡陋”。該法第二條規(guī)定禁止“壟斷”和意欲壟斷的陰謀。但是,無論是該法的正文還是附件,都沒有給出“壟斷”的確切含義,或逐條指明哪些行為是被禁止的。

立法者謝爾曼認為具體標準應由法官來判斷:“我們很難通過對法律詞匯的定義,在合法的和不合法的商業(yè)聯(lián)合中畫出一道精確的線來。在每一個個案中必須要留給法庭去決定其是否合法。”

當然,這是美國判例法的慣例。但謝爾曼也承認反托拉斯法“并沒有宣布一項新的法律原則,僅僅是將那些老的、廣為人知的普通法原則授予了我們復雜的州和聯(lián)邦的司法機關?!?/p>

這部法律的出臺似乎只是為了平息民憤,以至于此后十幾年幾乎成了一紙空文。當時有人這么評價這部法律:“該法案本身,除了平息了人們提起反托拉斯之訴訟——任何訴訟——的呼聲外,什么事情也沒有做,什么問題也沒有解決?!?/p>

諷刺的是,《反托拉斯法》出臺后,托拉斯組織反而快速崛起。1904年美國共有318家托拉斯,其中93%是1890年該法出臺后產(chǎn)生的。

同時,還出現(xiàn)過一些離奇的判決。1895年,第一個反壟斷案是著名的美國聯(lián)邦政府訴奈特公司案。當時,美國精制糖公司試圖以交換股份的方式整合包括奈特公司在內(nèi)的四家大公司,這四家公司控制了美國精制糖產(chǎn)業(yè)98%的份額。美國聯(lián)邦政府將奈特等公司告上法庭,官司打到最高法院。

大法官認為,四家公司控制了絕對的市場份額,這種行為構成了壟斷。但關鍵問題是,《反托拉斯法》僅適用于貿(mào)易及商業(yè)領域,不適用于生產(chǎn)領域。

這部法律的全稱是《保護貿(mào)易及商業(yè)以免非法限制及壟斷法案》,沒有涵蓋生產(chǎn)、制造或工業(yè)領域。最終,法官裁決以8:1判決政府敗訴。

這個判決出來后,當時所有制造領域的托拉斯組織都免于《反托拉斯法》的制裁。相反,工會組織和工人罷工反而成為反壟斷的目標。當時工人聯(lián)合起來罷工、要求加工資等一致行動,被認為是一種壟斷行為,工會組織被認為是壟斷組織。

1894年,普爾曼罷工拒絕運輸郵件,聯(lián)邦政府以“限制貿(mào)易罪”將罷工領袖尤金·德布斯起訴到最高法院。結果大法官依據(jù)反托拉斯法判處德布斯有罪。

從1890年到1897年,最早的13個被認定為違反《反托拉斯法》的案件中,有12個是針對勞工組織的。從1890-1900年的18起反托拉斯案件中,沒有一起托拉斯遭到解散。

如此,這部由政治因素催生的法律,又變成了政治斗爭的工具,進而引發(fā)更為激烈的社會對抗。

在那個大激蕩的歲月里,威廉·麥金萊總統(tǒng)締造了經(jīng)濟繁榮,被譽為“繁榮總統(tǒng)”。但是,民間普遍卻認為,麥金萊總統(tǒng)是資本家的傀儡,給他起了個外號叫“漢納的孩子”。當時有一個著名的實業(yè)家叫馬克·漢納,他在伊利湖地區(qū)從事開礦、制鐵和造船事業(yè),以操縱選舉而聞名,他有個綽號叫“政治老板”。漢納一手扶持麥金萊當上州長,而后又成功競選總統(tǒng)。

1901年,麥金萊總統(tǒng)被無政府主義者刺殺,副總統(tǒng)西奧多·羅斯福繼任成為了總統(tǒng)。麥金萊遇刺讓羅斯福深刻感受到美國社會暗流涌動、危機重重。作為共和黨的改革派,羅斯福一上臺便舉起大刀砍向托拉斯。他試圖來個“斬首行動”以正視聽,指示聯(lián)邦司法部對北方證券發(fā)起反壟斷訴訟。

北方證券什么來頭?北方證券掌握了包括北大西洋鐵路、昆西鐵路、芝加哥鐵路在內(nèi)的世界上最龐大的鐵路網(wǎng)絡。其背后金主是華爾街大佬摩根和洛克菲勒。

老摩根在寓所里聽到了這個壞消息后氣急敗壞。老摩根怎么也想不到,這位曾經(jīng)得到他支持和資助的年輕政治家,上臺第二年就對自己開刀。

老摩根請了全美一流的律師團隊與羅斯福一戰(zhàn)到底,官司最終打到聯(lián)邦最高法院。1903年,最高法院大法官們以5:4的判決裁定該公司違反了《反托拉斯法》。

這個案件被稱為“20世紀美國反托拉斯壟斷的第一槍”,大大扭轉(zhuǎn)了聯(lián)邦最高法院對托拉斯的態(tài)度。此后,羅斯福一口氣發(fā)起了44個針對大企業(yè)的法律訴訟,其中25起勝訴,成功解散了牛肉托拉斯、石油托拉斯等。人們因此稱呼羅斯福為“托拉斯馴獸師”。

羅斯福之后,民主黨人威爾遜總統(tǒng)簽署了《聯(lián)邦貿(mào)易委員會法》和《克萊頓法》,完善了美國的反壟斷法律體系。

1918年,聯(lián)邦政府指控芝加哥貿(mào)易協(xié)會固定價格行為涉嫌壟斷。最終地方法院并沒有判處被告違法,而是讓聯(lián)邦政府與貿(mào)易協(xié)會達成和解。當時布蘭代斯大法官在這個案子中使用了合理規(guī)則。所謂合理規(guī)則,就是判斷一項限制是否違法,要考慮該行為的所有事實,而不僅僅是規(guī)模大。后面,很多法官都援引了這個案例以及合理規(guī)則來裁決。

到此為止,美國反壟斷法主要打擊固定價格、排他行為、限制競爭等非正當競爭行為。但是,由于法學界對壟斷缺乏嚴謹?shù)慕缍?,在具體的裁決中,法官并不能完全遵循合理規(guī)則,有時仍舊陷入“大型企業(yè)有罪推論”的慣性思維。

1937年,聯(lián)邦政府對美國鋁公司、加拿大鋁公司以及它們的64名相關股東高管提起反壟斷訴訟,指控的行為多達140項。第二巡回上訴法院的著名法官勒尼德·漢德,只用了一種非常簡單的辦法就認定被告有罪,那就是被告市場份額的占有率超過90%。

他指出:“90%的市場份額足夠構成壟斷;60-64%的市場份額是否構成壟斷還有疑問;而33%的份額則確定不會?!?/p>

“大即原罪”?法學界對此爭議巨大,又一無所知。反壟斷工作亟需經(jīng)濟學家的專業(yè)支持。

2雙雄對決的學術戰(zhàn)

1936年,聯(lián)邦反托拉斯局才雇傭了有史以來第一位經(jīng)濟學家。但是,該局經(jīng)濟學家在反壟斷案件中的作用局限于數(shù)據(jù)搜集和訴訟支持。波斯納法官在1971年曾經(jīng)有過如下描述:“如今(司法部反托拉斯)局里的經(jīng)濟學家們是律師們的女仆,一直受到忽視”。

直到上個世紀六十年代末,哈佛大學的經(jīng)濟學家們(哈佛學派)開始關注反壟斷領域,并在反壟斷工作中快速建立了影響和權威。

哈佛大學梅森教授及其弟子貝恩,吸收了張伯倫和羅賓遜夫人的壟斷競爭理論,提出了著名的產(chǎn)業(yè)組織理論——結構主義。這個理論認為,市場結構決定市場績效。貝恩考察了1936-1940年的42個美國樣本制造業(yè),得出的結論是集中度與企業(yè)績效呈正相關。貝恩還檢驗了20個美國制造業(yè)的進入壁壘和利潤的關系。結果高壁壘條件下的平均回報率明顯地高于低壁壘。

哈佛學派的研究相當于論證了“大即原罪”,指出大型企業(yè)利用高壁壘及市場集中優(yōu)勢獲得超額利潤,阻礙技術進步,降低市場效率;同時,告訴政府及法官,看一個企業(yè)是否涉嫌壟斷,只需要看市場結構——市場集中度的高低、企業(yè)數(shù)量多少及規(guī)模大小。

哈佛學派的結構主義非常符合美國司法部門的胃口,被稱為“反托拉斯法經(jīng)濟革命的第一聲禮炮”。這一理論大肆滲透到反壟斷立法與司法裁決中。

1965年,哈佛學派的唐納德·特納教授成為助理司法部長。他吸引了一批年輕的經(jīng)濟學家加入反壟斷工作。在他的推動下,1968年司法局頒布了《合并指南》——“是由一組經(jīng)濟和政策專家與司法部反托拉斯局的職業(yè)律師共同制定的,其中蘊含著產(chǎn)業(yè)組織分析框架”。

實際上,哈佛學派的結構主義存在嚴重缺陷。這一理論缺乏堅實的理論基礎和嚴密的邏輯推理及數(shù)學論證。大型企業(yè)一定會降低經(jīng)濟效率和阻礙技術創(chuàng)新嗎?

經(jīng)濟學家托馬斯?迪洛倫佐曾經(jīng)在《國際法律與經(jīng)濟評論》上發(fā)表過一篇重要文章。這篇文章指出整個19世紀80年代,實際GDP增長率為24%,而當時有據(jù)可查的壟斷行業(yè)產(chǎn)出的實際增長率卻高達175%。

大型企業(yè)組織還大大降低了產(chǎn)品價格??▋?nèi)基鋼鐵將鋼軌價格從1875年的160美元/噸降至近25年后的17美元/噸;洛克菲勒在1897年將精煉石油價格從30多美分/加侖壓低到5.9美分/加侖;北方證券的鐵路網(wǎng)絡極大地拓展了五大湖區(qū)工廠的銷售市場,促進美國形成一個統(tǒng)一的國內(nèi)市場,商品價格大幅度下降;到20世紀20年代,老福特發(fā)明了流水線,將汽車的價格在短時間內(nèi)降到了平民價格,從此汽車進入了尋常百姓家。

大型企業(yè)為何高效?

古典經(jīng)濟學家一直認為,自由市場是資源高效配置的唯一方式。1931年,還在倫敦經(jīng)濟學院就讀的羅納德·哈里·科斯,獲得了一筆獎學金,前往美國研究工業(yè)結構??扑拱l(fā)現(xiàn),美國大型工業(yè)企業(yè)實施了有效的管理(泰勒革命),其內(nèi)部的經(jīng)濟效率非常高。他敏銳地察覺到,企業(yè)內(nèi)部的組織計劃,與自由市場一樣都是有效率的。他引入了交易費用將其觀點寫成了著名的《企業(yè)的性質(zhì)》(1937)。后來,威廉姆森等新制度經(jīng)濟學家認可了企業(yè)及一般經(jīng)濟組織的內(nèi)部效率。這一理論相當于否定了哈佛學派的結構主義。

七十年代開始,美國陷入滯脹危機,新自由主義崛起,芝加哥學派的“經(jīng)濟效率至上”的思想開始流行。施蒂格勒、德姆塞茲、波斯納等經(jīng)濟學家的研究告訴聯(lián)邦政府及法官,判斷一家企業(yè)是否壟斷,主要看經(jīng)濟效率,而不是哈佛學派提倡的市場份額和集中度。

隨著信息產(chǎn)業(yè)開始興起,芝加哥的績效主義掀起了“反托拉斯革命的第二次浪潮”,在新技術時代與哈佛學派的結構主義激烈交鋒。具體表現(xiàn)在兩個著名案件中:

一是1974年聯(lián)邦政府訴AT&T案。

訴訟理由是該公司存在利用從電子設備獲得的壟斷利潤補貼其網(wǎng)絡的行為;阻止MCI或者其他運營商鏈接到本地制造商,并通過拒絕購買非貝爾供應商的設備,從而壟斷了電信設備市場。

這個官司打了將近十年,AT&T于1982年同意了接受司法部的裁決方案。兩年后,這家美國最大的電話通信公司被依法拆分為7個大型的區(qū)域性電話控股公司,其只保留了長途電話業(yè)務以及貝爾實驗室和西電公司,規(guī)模和銷售額均被削減了80%。

人們普遍認為對AT&T的拆分推動了通訊領域的競爭與創(chuàng)新。不過,人們很快反應過來,打敗壟斷的力量并非反壟斷,而是技術創(chuàng)新——正在爆發(fā)的信息革命。貝爾系統(tǒng)解體后,移動通信系統(tǒng)的創(chuàng)新在不斷削弱貝爾系統(tǒng)基于有線通信的自然壟斷。

薩繆爾森在《經(jīng)濟學》一書中這樣寫道:“貝爾體系的解體,向人們清楚地揭示了這樣一個真理:迅猛發(fā)展的技術革新,并不需要依賴于壟斷的力量。【4】”

第二個案件是1969年聯(lián)邦政府訴IBM案。

訴訟理由是壟斷或企圖壟斷通用數(shù)字電子計算機系統(tǒng)的市場,尤其是商業(yè)設計的電腦;通過降低價格阻止競爭對手進入該產(chǎn)業(yè)以及引進新產(chǎn)品、減少其他公司產(chǎn)品的吸引力等。

這是一個曠日持久的官司,一打就是十幾年。當時,芝加哥學派對反壟斷司法行動的影響在增加,聯(lián)邦司法部和最高法院的反壟斷思維處于轉(zhuǎn)型期,判決一時難以抉擇。

IBM辯稱,政府是在懲罰成功者,而不是在懲罰反競爭行為。政府的所作所為,是對預見到計算機革命的巨大潛力并通過自己“高超的技術、遠見和產(chǎn)業(yè)”來統(tǒng)治該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)進行懲罰。IMB還指出,它在美國銷售電子數(shù)據(jù)程序產(chǎn)品和提供勞務中所得的收益份額并不是像政府聲稱的那樣占據(jù)市場的壟斷地位。它所占據(jù)的市場份額在1961年為56.4%,1968年為54%,到了1972年,則下降到了40.7%。

1982年,里根政府的反托拉斯局負責人威廉·巴克斯特決定以“沒有必要”為由撤銷這一訴訟。他的解釋是,與電信業(yè)不同,計算機行業(yè)是無管制的,承受著市場競爭的強大壓力。他認為,這一產(chǎn)業(yè)本質(zhì)是競爭的,政府重組計算機市場的企圖,可能不是促進而是損害經(jīng)濟的效率。

與AT&T相比,IBM是幸運的。

在“大即原罪”與“效率至上”的競爭中,后者贏得了更多的支持。芝加哥學派的波斯納被里根總統(tǒng)任命為聯(lián)邦第七上訴法院法官,他將其在《法律的經(jīng)濟分析》中的效率原則引入到反壟斷案件中。他說:“如果失敗者不出局,成功者反而受到懲罰,哪怕市場上還有足夠數(shù)量的企業(yè)在競爭,這種競爭也只不過是人為的、造作的?!?】”

1992年司法部與聯(lián)邦貿(mào)易委員會聯(lián)合發(fā)布《企業(yè)橫向合并指南》基本放棄了結構主義思想,而以合并前后的經(jīng)濟效率作為判斷基準。

方興未艾的信息技術革命,正在擊潰一切壟斷者。芝加哥學派告訴世人,沒有真正的壟斷,沒有永久的壟斷,唯有不斷前行的技術浪潮。

3算法時代的收割者

1983年以后的反托拉斯局的組織架構中顯示,經(jīng)濟學家與律師處于同等地位。此后,美國反壟斷工作進入了經(jīng)濟學家主宰的理性階段。

到這里,自由主義經(jīng)濟學家對反壟斷法的觀點發(fā)生了轉(zhuǎn)變。最初,他們根據(jù)庫爾諾模型支持反壟斷法,但如今他們中不少人轉(zhuǎn)向反面。比如,弗里德曼認為,反壟斷法弊大于利??扑挂舱f:“我被反壟斷法給煩透了。當價格上升的時候,法官就說這是壟斷;當價格下降的時候,法官就說這是掠奪性定價或者說是傾銷;當價格不變的時候,法官又說這是一種價格勾結。法官到底想怎么樣呢?”

所以,從80年代開始,反壟斷工作更少地糾結于那些似是而非的“壟斷”——市場占有、攫取超額利潤、掠奪性定價、傾銷,將目標更多地轉(zhuǎn)移到大型企業(yè)的非法競爭,比如固定價格、捆綁銷售、限制競爭等。

正如波斯納法官所說:“企業(yè)謀取或保持壟斷利潤的真正的單邊行為,是欺詐專利局或是炸毀競爭對手的工廠。而欺詐和暴力一般而言又會受到其他法規(guī)的充分懲罰?!?】”

比如著名的聯(lián)邦政府訴微軟案。訴訟理由是微軟公司利用其在操作系統(tǒng)領域的壟斷優(yōu)勢,強制捆綁銷售其應用軟件;司法部要求將微軟一分為二。最后,小布什政府決定不再試圖拆分微軟公司,而是禁止微軟的搭售行為,同時要求微軟確保Windows軟件和非Windows軟件的兼容性。

微軟案的結果再次說明,反壟斷調(diào)查與壟斷本身并無太大關系,它針對的是非法競爭行為。越來越多法學家及經(jīng)濟學家相信,壟斷的問題應該交給自由競爭,技術創(chuàng)新解決壟斷,法律解決非法競爭。

然而,隨著Facebook、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的崛起,有些人對巨頭們的超級市場支配能力感到擔心。

Facebook穩(wěn)坐全球社交龍頭地位,旗下坐擁Instagram和WhatsApp兩員社交大將。Facebook日活用戶為15.9億,月活用戶為24.1億,分布全球主要國家。

谷歌在全球搜索引擎及移動操作系統(tǒng)中占據(jù)統(tǒng)治地位。在美國,谷歌搜索引擎市場份額高達86.4%,在歐洲,則是91.4%。谷歌安卓系統(tǒng),在全球智能手機市場中占據(jù)85.9%的絕對份額。

Facebook和谷歌的市場支配力可能超過歷史上的北方證券、標準石油、電話電報公司等巨頭。

這時,“大即原罪”的思想又開始流行起來。今年8月初,美國兩位參議員試圖推出一項稱為《壟斷威懾法案》的新法案。若法案通過,F(xiàn)acebook、蘋果等科技巨頭,可能面臨嚴厲懲罰——美國市場營收15%的罰款。

最近十多年來,歐美國家對互聯(lián)網(wǎng)巨頭的反壟斷指控,最多的一項是濫用市場支配地位。這一指控似乎是“有罪推論”。

其實不然,互聯(lián)網(wǎng)巨頭的市場支配地位,存在一定的非正當性——控制私人數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)本是用戶的一項私人資源,數(shù)據(jù)所有權也就是一項私人權力。但是,互聯(lián)網(wǎng)巨頭沒有采用分布式系統(tǒng),私人數(shù)據(jù)被中心化的數(shù)據(jù)庫壟斷。所以,互聯(lián)網(wǎng)巨頭的市場支配地位,其實是對私人數(shù)據(jù)的支配優(yōu)勢。在算法時代,私人數(shù)據(jù)極可能被巨頭以“大數(shù)據(jù)”之名濫用。

近些年,F(xiàn)acebook因此屢受國會調(diào)查。Facebook卷入數(shù)據(jù)濫用丑聞,一家名為“劍橋分析”的英國公司被曝以不正當方式獲取8700萬臉書用戶數(shù)據(jù)。隨后美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會對臉書展開調(diào)查。

在聽證會上,一名議員質(zhì)問創(chuàng)始人扎克伯格:“Facebook是否在竊聽用戶說的話”?扎克伯格婉轉(zhuǎn)地回答:“我們允許用戶上傳分享自己拍攝的視頻,這些視頻的確有聲音,我們也的確會記錄那些聲音,并且對這些聲音進行分析來為用戶提供更好的服務?!?/p>

扎克伯格其實百口莫辯。Facebook存有用戶的私人數(shù)據(jù),同時根據(jù)個人數(shù)據(jù)匹配相應的信息。這就涉及兩大問題:一是偷錄用戶私人信息;二是以算法方式控制(匹配)信息。在美國,這種行為涉嫌侵犯個人隱私,控制言論自由。在大選期間,還可能涉嫌干擾大選,威脅美國民主政治。

最終,美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會以3比2的投票結果批準了和解協(xié)議。和解的代價是,F(xiàn)acebook繳納50億美元的罰款——美國政府對科技公司開出的最大罰單。

近期,中國官方強調(diào),具有市場支配地位的平臺經(jīng)濟領域經(jīng)營者,不得開展濫用市場支配地位“二選一”、商譽詆毀、裹挾交易等違法違規(guī)競爭行為,或依托算法推薦、人工智能和大數(shù)據(jù)薈萃分析進行的“隱形”不正當競爭行為。

以價格歧視為例,英國經(jīng)濟學家庇古在1920年《福利經(jīng)濟學》按照價格歧視程度,分為一級價格歧視、二級價格歧視、三級價格歧視【6】。其中,一級價格歧視,也叫完全價格歧視,同一商品針對每一個不同的買家都采用不同的價格。

美國1936年出臺的《羅賓遜帕特曼法》是一部針對價格歧視的法律。這部法律規(guī)定,確定價格歧視違法需要滿足兩個條件:一是同一個商品針對不同消費者采用不同售價;二是這種行為對競爭構成破壞或給消費者造成損害??梢钥闯?,這部法律禁止的是一級價格歧視。

通常,企業(yè)是無法做到一級價格歧視,而存在一級價格歧視往往是因為所有客戶的私人數(shù)據(jù)被無償支配。所以,反對一級價格歧視并不是反對價格歧視本身,而是其背后的非法行為,如大數(shù)據(jù)殺熟背后的濫用私人數(shù)據(jù)。

亞馬遜是互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)殺熟的“始作俑者”。2000 年,亞馬遜針對同一張 DVD 碟片施行不同的價格政策,新用戶看到的價格是 22.74 美元,但如果是算法認定有購買意愿的老用戶,價格則會顯示為 26.24 美元。如果刪除 Cookie,價格馬上又回落。很快這種策略被用戶發(fā)現(xiàn)并投訴,亞馬遜 CEO 貝索斯公開道歉,說這僅僅是一場實驗,也承諾不再進行價格歧視。

我在《算法,即剝削》一文中分析了大數(shù)據(jù)殺熟。大數(shù)據(jù)殺熟,就是互聯(lián)網(wǎng)平臺利用控制私人數(shù)據(jù)的支配優(yōu)勢,借助算法對每個用戶實施“一級價格歧視”,最大限度地榨取每個用戶的“消費者剩余”。

再看螞蟻的問題。馬云嘲諷《巴塞爾協(xié)議》是老人俱樂部。但是,螞蟻的杠桿率遠遠超過了《巴塞爾協(xié)議》的監(jiān)管要求?;蛟S,馬云認為,螞蟻的大數(shù)據(jù)風控比銀行的統(tǒng)計學風控更據(jù)優(yōu)勢,可以突破這一監(jiān)管的杠桿率。

但是,馬云忽略了一點,螞蟻之所以具備大數(shù)據(jù)銀行的算法優(yōu)勢,是因為其免費地掌控了數(shù)億用戶的私人數(shù)據(jù),占有對私人數(shù)據(jù)的支配優(yōu)勢。螞蟻能夠成為“巨象”,正是利用算法支配私人數(shù)據(jù)。理論上,螞蟻可以利用算法實施完全價格歧視,最大限度地攫取每一個用戶的“交易剩余”。當每個用戶的財富天秤都向螞蟻傾斜,違約率定然會上升,螞蟻構筑的護城河反被算法吞噬,可能引發(fā)系統(tǒng)性金融風險。

這就是算法時代的價格歧視,對金融系統(tǒng)構成的威脅。

庇古在《福利經(jīng)濟學》中確立了市場最優(yōu)效率的條件,即私人邊際收益=社會邊際收益。什么意思?這個等式的意思是“沒有人能夠占他人的便宜”。當一個國家確立這樣一種公正的法律時(制度是內(nèi)生變量),經(jīng)濟是最優(yōu)效率的,理論上是沒有外部性的。

在大數(shù)據(jù)時代,互聯(lián)網(wǎng)巨頭強制性地免費占有了私人數(shù)據(jù),這就意味著私人邊際收益>社會邊際收益,即互聯(lián)網(wǎng)巨頭占了私人的便宜。這定然引發(fā)外部性,損害經(jīng)濟效率和社會福利。如果短時間內(nèi)無法用技術的手段將私人數(shù)據(jù)私有化,那么就必須

將互聯(lián)網(wǎng)巨頭置于聚光燈下。這就是反壟斷法的作用。

如今,“反托拉斯法”被經(jīng)濟學家比喻為“交通警”。正如薩繆爾森所說,反壟斷法在今天的意義,也可能唯一的意義就是:使用一部簡單的法令來震懾這些大企業(yè),提醒人們關注和監(jiān)督這些大企業(yè)、明星企業(yè)的一舉一動。

參考文獻:【1】收割者:騰訊阿里的20萬億生態(tài)圈,陶娟,新財富;

【2】劍橋美國經(jīng)濟史(第二卷),斯坦利·L·恩格爾曼等,中國人民大學出版社;

【3】經(jīng)濟學,保羅·薩繆爾森,人民郵電出版社;

【4】美國聯(lián)邦反托拉斯法百年,李勝利,法律出版社;

【5】反托拉斯法,理查德·A.波斯納 中國政法大學出版社,

【6】福利經(jīng)濟學,庇古,商務印書館。

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原文標題:反壟斷風云

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